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著作权侵权需要具备什么条件?

作者:http://www.dlqjpf.cn 时间:2023-10-30 08:43:51

在我国《著作权法》第一章第二条有明确规定,中国公民、法人或者其他组织的作品,不论是否发表,都依法享有著作权,所以著作权的取得并不需要通过著作权登记。著作权登记是作者的确权行为,取得的是具有法律效益的著作权登记证书。著作权即版权,是伴随作品创作完成而自动获取的一项权利,并不是进行著作权登记以后才取得的权利。

但是,进行著作权登记并取得著作权登记证书是确认作者权利最直接,且具有法律效力的证明。国家为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权,以及与著作权有关的权益,鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播,促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣,而制定的著作权法。

因此,著作权登记采取的是自愿登记,并不强制(计算机软著除外)。自动获取和自愿登记并不表示著作权登记没有必要,更不代表著作权登记证书不具有法律效力。在作品著作权的实际应用中,发现著作权被侵犯时,如果想要进行诉讼维权,首先需要确认著作权的主体资格,也就是要证明自己是该作品的创作者,才具备诉讼资格。这种时候,如果取得了著作权登记证书,那么就具备了维权的基础资格。

作品要产生经济价值就会涉及到商业应用,这就涉及到权利转让或许可的问题。作品要流入市场进行商业运作,一般都会要求作者证明其所提供的作品是作者的原创,即改作品的权属归出让人所有。受让人或被许可人当然也不希望自己将作品投入产业市场后呗他人起诉侵犯著作权。为了交易的顺畅和安全,作者必须证明自己是作品的权利人。

如果作者的作品进行了著作权登记,作者的著作权登记证书就是最直接的证明。对于个人而言是如此,对企业更是如此。企业著作权的取得更为重要,取得著作权登记证书就相当于取得自身企业的资产证明。

了解商标显著特征,助力国际商标注册

商标显著特征是区别自身商品和服务与其它企业不同之处的重要属性,因此商标的显著特征一直备受关注。今天小编来讲讲国际商标的显著特征。

一、以下几种情况在多数国家被认为不具备显著特征:

(1)商标采用了本行业通用的商品名称或图形。如以“乳牛”作为奶粉商标图案,因乳牛为本行业通用的商品图形,商标不具备显著特征,不能获准注册。

(2)商标采用了地理名称。根据国际惯例,许多国家和地区禁止使用地理名称作为商标,因为地理名称不能区别不同的商品生产者和经营者。

(3)商标仅由表示商品质量、主要原料,或功能、用途等特点的文字、图形组成。如“羊绒”毛绒、“金质”钢笔等。采用这类商标,将使商品与其他同类商品混同。

(4)商标由单纯阿拉伯数字组成。以阿拉伯数字作为商标;将使其不易识别,使用在某些商品上还会引起误认,比如用作鞋子的商标易与尺码混淆。大多数国家规定数字商标不准注册,如生产的“555”牌电池在巴基斯坦、肯尼亚等国申请注册未能得到核准。

二、对商标的显著特征的审查,各国掌握的尺度不尽相同。

1.日本商标法同中国商标法对显著特征规定大致相同,但要求商标必须使用所指定的一种或几种颜色。

2.法国商标法的规定较宽松,一切可用以识别产品、物品或服务的标记如姓氏、别名、地名、标签、标徽、烙印,印花、戳记、插画边纹、图画、浮雕、字母、数字、铭文等都可以作为工业、商业或服务业的商标。

3.英国和美国实行商标注册两部制,在A部(主簿)注册的商标较B部(副簿)注册的商标要求严一些。

4.英国商标法规定,凡申请注册为A部的商标,至少具备下列条件之一:(1)公司、字号、名称或者个人姓名,以独特的形状表现的;(2)申请人自己的或者企业前人的签字式样;(3)一个或几个独创的文字;(4)一个或几个对商品特性或品质无直接联系的文字,但不得是地理名称或姓氏;(5)其他显著特征。

著作权侵权需要具备什么条件?我们该如何取证?

生活中的著作权侵权纠纷时有发生,或有意,或无意,毕竟抄袭是容易且轻松的。那么著作权侵权需要具备什么条件才成立?遇到侵权我们又该如何举证?这两个问题是所有著作权人都关心的问题,接下来就由杭州著作权登记小编来帮大家解答。

一、著作权侵权条件

1、有侵权的事实即行为人未经著作权人许可,不按著作权法规定的使用条件,擅自使用著作权人的作品,以及表演、音像制品和广播电视节目。著作权侵权行为,既没有征得作者和其他著作权人同意,也不属于合理使用和法定使用的情形,这是对作品的擅自使用,因而是一种违反著作权法的行为。这种侵权行为既可能是对他人的著作人身权造成了损害,也可能对他人的著作财产权造成损害,还可能同时损害他人的著作人身权和财产权。如非法复制他人作品可能只侵害了他人的著作财产权,而假冒他人作品,则往往同时侵害了他人的著作人身权和财产权。

2、行为具有违法性著作权是一种绝对权,任何人都负责有不能侵犯该项权利的不作为义务。他人在使用著作权作品时必须遵守著作权法及其他法律有关规定,如果行为人违反了法律的规定,其行为即具有违法性。至于不受我国著作权法保护的作品、未能取得著作权的作品,或者是已进入公有领域的“作品”,其他人在使用时不存在侵权问题。

3、行为人主观有过错所谓过错,是指侵权人对其侵权行为及其后果所抱的心理状态,包括故意和过失两种形式。侵犯著作权的行为,绝大多数是故意的。也有少数既可以由故意构成,也可以由过失构成。区分过错的形式,在确定侵权人的法律责任时有一定的意义。一般说来,故意侵权行为所应承担的法律责任重于过失侵权行为所应承担的法律责任。

二、著作权侵权取证一般而言,版权侵权需要调查的证据主要分为三类:确认权利归属的证据,证明侵权事实存在的证据,证明侵权损失的证据:1、对侵犯版权的作品或产品的调查范围(1)产品的生产地、流程、产量及仓库,作品的复制、出版地,复制、出版数量。(2)产品及作品的销售流程及销售渠道。(3)产品及作品的销售资料。(4)主要侵权人的有关情况.2、对侵犯版权行为的打击措施在版权侵权调查取证的基础上,根据个案的不同,通过行政、刑事并结合民事的途径,组织包括工商局、版权局、公安和媒体等各方面参加的打击活动。或在调查掌握充分的证据后,向人民法院或版权局提起诉讼或调处。打击后的跟踪监测,防止违法行为死灰复燃,完成打击后的必要法律程序。

委托作品,指委托人向作者支付报酬,由作者按委托人的意志和具体要求创作的作品,如某酿造厂委托作者创造“酒歌”或者某人委托作者为自己创作回忆录,通过这种形式产生的作品,属委托作品。

委托作品的著作权,由委托人和受委托人在委托合同中确定。《中华人民共和国著作权》第十七条规定:“受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受委托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。”

委托作品不同于职务作品,其根本不同是:一、委托作品是受委托人依据委托人的意志,按委托人的具体要求创作的,而职务作品则是作者的创作是在履行法律或者合同约定的义务,是为具体完成法人或者其他组织工作任务创作的;二、委托作品的创作人与其受委托创作的作品没有职务、工作关系,而职务作品的创作者的创作则往往与本职工作有直接关系。


 

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